Приобретательная давность: возможно ли оформление права собственности?

С чего начать вступление в наследство, если нет никаких документов на сад?

Последнее обновление: 22.10.2016

Насколько реально оформить право собственности на земельный участок, исходя из права приобретательной давности? Об этом пойдет речь в настоящей статье. Статья 25 Земельного кодекса (ЗК РФ) в качестве оснований возникновения прав на земельные участки устанавливает гражданско-правовые. Так как, в соответствии со ст.

8 ГК РФ, судебные решения могут являться основаниями возникновения гражданских прав, приобретательная давность может являться одним из оснований возникновения права собственности на землю.

Приобретательная давность регулируется статьей 234 гражданского кодекса (ГК РФ), которая устанавливает, что под лицом, имеющим право приобрести недвижимость на основании приобретательной давности, подразумеваются лишь физические (граждане) и юридические лица. Это означает, что РФ, ее субъекты, муниципальные образования лишены такой возможности.

Это согласуется со ст. 124 ГК РФ (п. 2).

Часть 1 ст.

234 ГК РФ регламентирует, что если лицо добросовестно, открыто и непрерывно владеет собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет как своим, но при этом не является собственником этого имущества (земельного участка), то оно может приобрести право собственности на это имущество. П.2 ст.

214 ГК РФ указывает, что земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью. Это означает, что при отсутствии права частной собственности на земельный участок он является государственной или муниципальной собственностью. Отметим, что это относится именно к земле (земельным участкам), тогда как недвижимость, расположенная на ней или движимое имущество имеет иной правовой статус.

Таким образом, по основанию приобретательной давности может возникнуть лишь право частной собственности на земельный участок (физического или юридического лица), но никак не муниципальная (или государственная) собственность.

У лица, которое приобрело право собственности на недвижимое и иное имущество в силу приобретательной давности, возникает с момента его государственной регистрации (если, конечно, это право подлежит такой регастрации). Для приобретения права собственности в порядке приобретательной давности обязательно: 1.

Должен истечь срок давности владения (который составляет 5 лет для движимого имущества, а для недвижимости, в том числе и для земельных участков – 15 лет).

Следует учесть, что давностный владелец может присоединить ко времени своего владения время, в течение которого имуществом владел его правопредшественник, если, конечно, владение предшественника тоже удовлетворяло всем указанным в законе условиям и если к нынешнему владельцу имущество перешло в порядке общего или специального правопреемства.

До истечения срока давностный владелец является беститульным владельцем. 2. Давностный владелец должен владеть имуществом как своим собственным без оглядки на то, что у него есть собственник. Это условие в определенной степени совпадает со следующим. 3. Добросовестность владения, означающая, что владелец не знает и не должен знать об отсутствии у него права собственности.

При этом отсутствие правоустанавливающего документа само по себе еще не означает недобросовестности владельца. 4. Владелец должен владеть имуществом открыто, т.е. не скрывать его и не таить от окружающих. 5. Давностное владение, отвечающее всем перечисленным выше условиям, обязательно должно быть непрерывным, т.е.

должны отсутствовать со стороны владельца действия, свидетельствующие о признании им обязанности вернуть вещь собственнику или предъявленные со стороны собственника иски о возврате имущества. Земельные участки приобрели статус недвижимого имущества лишь с принятием 31 мая 1991 г. Основ Гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, ст.

4 которых прямо относит земельные участки к объектам недвижимости. Одним из обязательных условий применения ст. 234 ГК РФ, как уже было отмечено выше, является добросовестность владения. В связи с этим необходимо отметить, что раньше, согласно Конституции СССР от 7 октября 1977 г. и Основам законодательства СССР и Союзных республик о земле от 28 февраля 1990 г.

, единственным собственником земли выступало государство. Передача земельных участков в собственность граждан и юридических лиц стала возможна лишь с 1 января 1991 г. с принятием Закона РСФСР от 27 декабря 1991 г.

N 460-1 «Об изменениях Закона РСФСР „О земельной реформе“ в связи с принятием Постановления Съезда народных депутатов РСФСР „О программе возрождения российской деревни и развития агропромышленного комплекса“ и Закона РСФСР „Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) РСФСР“.

Владение земельным участком „как своим собственным“ должно подразумевать, что владелец „заботился“ в течение всего давностного срока об имуществе как о своем собственном, т.е. фактически нес бремя его содержания и ответственность за него. Скажем, владелец уплачивал земельный налог в течение ВСЕГО периода пользования этим участком.

Далее, владелец мог осуществлять разного рода мероприятия по поддержанию земельного участка в приемлемом состоянии или даже улучшал его. К примеру, владелец удобрял почву на этом участке, выращивал специальные сорта растительности, благотворно влияющие на плодородие почвы, очищал его от камней, пней, корней деревьев, осуществлял мелиоративные работы, построил ограждение и т.д.

Считается, что срок приобретательной давности начинается с момента истечения срока исковой давности по иску об истребовании имущества из незаконного владения лица, у которого оно находится (п. 4 ст. 234 ГК РФ), причем течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 200 ГК РФ).

Длительность срока исковой давности в данном случае составляет 3 года (ст. 196 ГК РФ).

В течение трех лет с момента, когда собственник участка узнал о факте владения им со стороны другого лица, он (собственник) имеет право подать в суд иск об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения. При этом лицо, ранее владевшее земельным участком, обратившееся к новому владельцу участка с иском об истребовании его, должно доказать, что он (участок) принадлежит ему на праве собственности (например, предоставив Выписку о праве собственности; если таковое отсутствует, то ему целесообразно вначале оформить свое право собственности на этот земельный участок в соответствии с законом. Ибо, в противоположном случае суд может отклонить иск, что, кстати, подтверждается судебной практикой (п. 4 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав (приложение к информационному письму Президиума ВАС РФ от 28 апреля 1997 г. N 13).

Вместе с тем, если лицо (более ранний владелец) сможет доказать, что действительно является собственником имущества, то оно имеет право истребовать имущество (земельный участок) даже в том случае, если основания передачи имущества новому владельцу ранее не были им оспорены в судебном порядке (п. 15 Обзора).

Ответчиком по делу будет являться фактический незаконный владелец, у которого фактически находится земельный участок (землепользователь).

Приобретательная давность не может распространяться на самовольно возведенное строение, расположенное на неправомерно занимаемом земельном участке (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2003 г. (по гражданским делам), утв. Постановлением Президиума ВС РФ от 9 июля 2003 г.).

В соответствии с разъяснениями, которые содержатся в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ от (дата) N 10/22 “О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав” (пункты 15 – 21), применение приобретательной давности в отношении земельных участков имеет индивидуальные особенности; а именно: приобретательная давность может быть применима к бесхозяйным земельным участкам, но только к тем из них, от права собственности на которые собственник отказался; кроме того, она может применяться к земельным участкам, находящимся в частной собственности и которыми лицо владеет при соблюдении предусмотренных п. 1 ст. 234 ГК РФ условий. По поводу всех иных земельных участков – они не являются бесхозным имуществом. Дело в том, что все иные земли в Российской Федерации являются либо муниципальной, либо государственной собственностью.

Кроме того, имеется судебная практика, когда право приобретательной давности на земельные участки не признавалось за истцами в силу того, что они владели ими НЕЗАКОННО, т.е. не имея полномочий собственника. С одной стороны, это противоречит ч.1 ст. 234 ГК РФ, которая предусматривает владение имуществом (земельным участком) КАК СВОИМ, т.е. она и не требует наличия права собственности на него.

С другой стороны, факт добросовестного владения означает, что владелец не знает и не должен знать об отсутствии у него права собственности. Если владелец, пользуясь и владея не своим земельным участком, считал, что этот участок находится в частной собственности, следовательно, имеется его собственник.

Это означает, что у владельца право собственности на этот земельный участок отсутствует, о чем он знал. Владелец мог также считать, что это такой земельный участок, от которого собственник отказался. Но и в этом случае владелец знал, что право собственности на данный участок у него отсутствует.

Если же владелец считал, что земельный участок находится не в частной собственности, то в соответствии со ст. 214 ГК РФ, он является муниципальной или государственной собственностью. При этом участок также не находится в собственности владельца. Следовательно, получается, что в любом случае в отношении земельных участков ст. 234 ГК РФ не работает.

По крайней мере, суды нередко делают вывод о незаконности владения земельным участком и на этом основании отказывают в иске на праве приобретательной давности. Как правило, в подобных случаях суды делают вывод о невозможности признать законным факт незаконного (ибо оно не принадлежит владельцу на праве собственности) владения имуществом, хотя добросовестность в порядке ст.

234 ГК РФ может присутствовать. Правда, суды ее, как правило, отрицают, ссылаясь на незаконность владения. Несмотря на то, что, на самом деле, из содержания ст. 234 ГК РФ о добросовестности владения как раз и следует его законность – даже при наличии факта отсутствия права собственности (на земельный участок): главное, чтобы об этом не знал и не должен был знать владелец.

Ибо доказать последнее, очень часто, не представляется возможным.

Отметим, что относительно другого имущества ситуация представляется совсем иным образом. Например, гражданин может владеть автомобилем, собственник которого неизвестен и установить которого не представляется возможным по причине отсутствия госномеров и иных доказательств.

Тогда как установить характер права собственности и определить собственника земельного участка несложно: следует подать заявку на получение сведений о нем в Росреестр (Кадастровую палату). Последний выдаст достоверную информацию обо всех собственниках, которые когда-либо регистрировали свое право собственности на данный земельный участок (при условии, что эта информация там ИМЕЕТСЯ).

Или можно обратиться с заявлением в местную администрацию, которая также хранит сведения о собственнике, так как любой участок отчуждается по соответствующему постановлению. Вот при отсутствии такой информации в Росреестре, в местной администрации как раз может появиться возможность применения ст. 234 ГК РФ о праве приобретательной давности.

В иных же случаях, видится, что способ приобретения земельного участка в собственность, основанный на приобретательной давности, скорее всего, не поможет. Ведь если суду не будут предоставлены доказательства того, что земельный участок находится в частной собственности, он не сможет применить ст. 234 ГК РФ.

А если такие доказательства есть, то при наличии частной собственности на участок суд, скорее всего, также не сможет применить эту норму, но уже по другой причине: в силу недобросовестности владения.

Поэтому, что бы там ни говорили теоретики права, применение приобретательной давности для целей оформления прав на земельный участок, в рамках действующего законодательства, возможно лишь в редких случаях, например, когда собственник сам отказался от этого участка. За редким исключением, судебная практика здесь – отказная.

Правда, может получиться применить эту норму (лишь теоретически) в том случае, если на владельца перешло право узаконения земельного участка от прежних собственников, ибо в таком случае ему не знает и не должен знать об отсутствии у него права собственности в силу того, что право собственности принадлежит ЕМУ и он знает об этом своем потенциальном праве, которое, однако, еще не оформлено в законом установленном порядке, т.е. добросовестность выполняется. Хотя, нам неизвестны соответствующие случаи из судебной практики, когда суды применяли бы эту норму. Ибо при таких обстоятельствах применяются иные способы приобретения права собственности на земельные участки. Хотя, об этом говорить пока что рано. Вот после 01 марта 2015 г., когда возможности по приобретению земельных участков в собственность стали несколько ограниченными, быть может, приобретательная давность – это один из запасных вариантов в этом случае. Правда, неизвестно, насколько адекватно эта норма будет учитываться судами. И, в любом случае, эта норма не может быть применена, если земельный участок не находится в частной собственности. Т.е. ее использование возможно лишь в целях признания права собственности на землю, но никак не при признании права на (бесплатную) приватизацию земельного участка.

С уважением к Вам.

Источник: http://www.dissertacii-diplom-ufa.ru/informacija/zemlja/priobretatelnaja-davnost.html

Как вступить в наследство если нет документов

С чего начать вступление в наследство, если нет никаких документов на сад?

Для вступления в наследство требуется наличие правоустанавливающих документов. Отсутствие одного из них может сильно затормозить процесс. Если же документов нет вообще, то потенциальный наследник сталкивается с рядом проблем.

Документы необходимые для вступления в наследство

Наследственным законодательством РФ предусмотрен исчерпывающий список документов, подаваемых для вступления в наследство, среди которых:

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • паспорт наследника;
  • документ подтверждающий родство наследодателя и наследника (свидетельство о рождении);
  • документы подтверждающие право собственности наследодателя (свидетельство о государственной регистрации права на жилье)

При отсутствии свидетельства, данные о праве собственности наследодателя на квартиру можно получить в Росреестре, заказав официальную выписку из ЕГРН. Подобная выписка, содержащая необходимые сведения предоставляется любым физическим лицам, после уплаты гос. пошлины.

  • кадастровый план БТИ;
  • завещание (если оно имеет место)

В зависимости от множества обстоятельств наследственного дела данный перечень может быть существенно расширен.

Как вступить в наследство если нет документов, что можно сделать?

На примере рассмотрим довольно стандартную ситуацию. Гражданин К. являясь одним из наследников квартиры, но не живший с отцом (наследодателем) последние несколько лет.

Отец умер, и теперь нужно эту самую квартиру заполучить по наследству. У гражданина К. при этом нет ни единого документа на квартиру.

Отсюда и возникает вопрос, возможно ли вступить в наследство в таком случае? Каков алгоритм действий?

Во-первых, необходимо обратиться к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя. Обратившись к любому нотариусу данного округа, можно получить информацию о тех специалистах, кто занимается наследственными делами.

Если речь идет о крупном городе, то наследственные дела распределяются между нотариусами соответственно букве, с которой начинается фамилия умершего. Посетив сайт нотариальной палаты города, можно практически точно определить в какой конторе находится наследственное дело.

Именно у нотариуса можно получить информацию касающуюся наследственного дела. Наследственная масса, круг наследников, наличие (отсутствие) завещания и т.д.

Во-вторых, следует понять, к какой очереди наследников вы относитесь. Вышеупомянутый гражданин К. является сыном наследодателя, поэтому признается наследником первой очереди по закону. В случае отсутствия завещания, гражданин К. имеет право на обязательную долю в наследстве, либо на наследство в полном объеме.

С чего начать? порядок действий

Заявление на принятие наследства необходимо подать нотариусу не позднее чем в шестимесячный срок со дня смерти наследодателя. В противном случае, свое право на наследство надо будет доказывать через суд. Для подачи заявления необходимо доказать свое родство с наследодателем.

Для этого необходимо предоставить свидетельство о рождении наследника.

Факт смерти же наследодателя подтверждается путем предоставления свидетельства о смерти, которое получают в органах ЗАГСа, а так же справки с последнего места регистрации умершего в органах ФМС (форма № 9 — это документ, который содержит в себе информацию о зарегистрированных на жилплощади людях).

Важно знать, что с получением свидетельства о смерти наследодателя могут возникнуть проблемы. К примеру если оно уже получено иными родственниками, которые не хотят или не могут отдать свидетельство. Выход есть. Дело в том, что в органах ЗАГСа можно получить повторное свидетельство о смети гражданина.

Выражаясь более точно, повторное свидетельство о смерти выдается родственнику умершего или другому заинтересованному лицу в случае утери либо отсутствия доступа к ранее выданному документу.

Для получения свидетельства о смерти в органах ЗАГСа заявителю необходимо предоставить документы подтверждающие связь с умершим (свидетельство о рождении и паспорт).

Справку и ФМС в отношении умершего можно получить путем предоставления паспорта заявителя, свидетельства о смерти лица в отношении которого выдается справка, так же документы подтверждающие родство заявителя и умершего. Срок рассмотрения заявления на выдачу справки может составлять до 10 дней.

После всего этого подается заявление на принятие наследства, и нотариус проанализировав всю информацию выдает свидетельство удостоверяющее право на наследство. Без данного бумаги не обойтись при обращении в иные государственные органы.

Следует отметить, что нотариус разъясняет, какие необходимы документы и где их следует получить, для оформления права собственности. Нотариус подает запрос, наследник отправляется и получает нужный документ.

Что на этот счет говорит законодательство РФ?

Гражданское законодательство РФ дает совершенно четкие установки касаемо подобных случаев, какой случился с гражданином К. Лица имеющие право на наследство по закону, в порядке очереди, не могут быть лишены данного права никак иначе в случае волеизъявления наследодателя.

Отсутствие документов при наследовании квартиры не является помехой для вступления в наследство. Просто вступление в наследство займет немного больше времени, если бы нужные документы были на руках. Необходимо наличие права на наследство. Если гражданин обладает данным правом, то сбор необходимых документов являет собой некую формальность.

Даже в случае пропуска установленных законом сроков, наследник при наличии веских причин пропуска, может через суд доказать свое право на наследство, и в итоге получить причитающуюся квартиру.

Источник: https://etagrealty.ru/praktika/nasledovanie/kak-vstupit-v-nasledstvo-esli-net-dokumentov/

Вступление в наследство по закону в 2024 году

С чего начать вступление в наследство, если нет никаких документов на сад?

Обновлено 23.09.2019

2019-09-23T12:43:07+03:00

В статье рассмотрим, как происходит вступление в наследство по закону в 2019 году.

Открытие наследства происходит после смерти его собственника (наследодателя). До этого момента все имущество, которое в последующем будет составлять наследственную массу, принадлежит конкретному физическому лицу.

Факт

Место открытия наследства – фактический адрес проживания наследодателя.

Если сведения о месте жительства гражданина отсутствуют, то место открытия наследства – это адрес, по которому располагается передаваемая недвижимость или часть имущества, имеющая большую ценность.

Факт

Момент открытия наследства – это дата смерти наследодателя

Если она не может быть установлена (например, при пропаже лица без вести), то днем смерти является день вступления в законную силу судебного решения об объявлении гражданина умершим.

Открытие наследства – это начальная стадия переоформления имущества.

Выделяют 2 формы:

  1. У нотариуса. Предполагает посещение правопреемниками нотариальной конторы для открытия наследственного дела и распределения имущества между ними.
  2. Фактическое. Предполагает осуществление определенных действий в отношении наследуемого имущества (например, ремонт квартиры). Не используется, если на наследство претендует несколько человек.

Факт

Срок принятия наследства– 6 месяцев с момента его открытия

Если в течение полугода к нотариусу не поступит обращение наследников для получения имущества, то оно будет признано выморочным и перейдет в государственную казну.

Срок принятия наследства увеличивается, если преемник предъявляет доказательства уважительной причины, вследствие которых он не смог получить наследство (например, пребывание на лечении, прохождение срочной военной службы и др.). Решение о продлении срока вступления в права наследования принимает суд.

Вступление в наследство может осуществляться одним из следующих способов:

  1. По завещанию (приоритетная форма).
  2. По закону.

Исключены ситуации, когда часть имущества передается по завещанию, а другая часть по закону. Важно иметь представление, как вступить в наследство по каждому из перечисленных способов.

Следует уточнить, какие документы нужны для вступления в наследство после смерти.

Завещание – это последнее волеизъявление лица, письменное выражение его последней воли. В юридическом отношении оно является односторонней сделкой, осуществляемой гражданином при жизни.

документа становится известно после смерти завещателя, за исключением случаев, когда он лично сообщил его еще при жизни.

Важно

В завещании наследодатель самостоятельно определяет круг наследников, их доли и условия получения ими имущества. В качестве преемников он может указать не только родственников, но и друзей, животных, юридических лиц.

Общие правила получения наследства по завещанию:

  • Распределение имущества осуществляется в соответствии с волей завещателя;
  • Если он не указывает доли каждого наследника, то имущество делится на равные части между всеми преемниками;
  • Если в последнем волеизъявлении лица указываются условия, то назначается лицо, которое будет следить за их выполнением (например, условие о передаче автомобиля при достижении 18-летнего возраста).

Важно, что завещание может быть признано недействительным документом лишь в судебном порядке, и чтобы не возникало проблем, нужно понимать, как правильно составить завещание при жизни.

Бесплатная консультация юриста

Ответим на ваш вопрос за 5 минут!

Задать вопрос

Как вступить в наследство по завещанию?

Бесплатная консультация юриста

Ответим на ваш вопрос за 5 минут!

  1. Обращение к нотариусу, удостоверившему последнее волеизъявление лица.
  2. Подача заявления с просьбой об открытии наследственного дела, сбор документов.
  3. Оплата государственной пошлины.
  4. Получение Свидетельства о праве на наследство, закрытие наследственного дела.
  5. Оформление права собственности на имущество.

Кстати, полезно будет узнать, как переоформить автомобиль после смерти владельца.

Статья 1149 ГК РФ устанавливает порядок выделения обязательной доли. В соответствии с ним определенный круг лиц имеет право на имущество даже в том случае, если они не включены в завещание.

К таким преемникам относятся:

  • Нетрудоспособный супруг и родители;
  • Нетрудоспособные дети или дети, не достигшие совершеннолетнего возраста;
  • Лица, находящиеся на иждивении умершего лица.

Принятие наследства по завещанию происходит с предоставлением нотариусу следующих документов:

  • Заявления об открытии наследственного дела (образец можно получить в нотариате);
  • Свидетельства о смерти завещателя;
  • Оригинала завещания;
  • Паспорта наследника (-ов);
  • Квитанции об оплате госпошлины.

По требованию нотариуса могут быть представлены иные документы (например, бумаги, подтверждающие родство с наследодателем).

Если завещание отсутствует или признано недействительным (например, при неправильном составлении), имущество наследуется по закону. В таком случае, наследственная масса передается наследникам в порядке очередности (первой, второй, третьей и последующей очереди).

Факт

Наследники последующей очереди не имеют право на наследство, если имеется даже один преемник предыдущей очереди (за исключением случаев составления отказа от имущества).

Закон указывает первоочередность наследства по степени родства и говорит о том, кто будет первым получателем наследства в тех случаях если умерший не оставил никакого завещания. В законодательном плане в случае ухода из жизни одного из родственников, самыми близкими ему людьми в равных правах будут:

  1. Жена/Муж. В зависимости от пола умершего, это понятно.
  2. Дети. В качестве получателей наследства могут выступать: родные, приемные, внебрачные и рожденные спустя 10 месяцев с даты смерти наследодателя дети.
  3. Родители умершего, которые не лишены родительских прав.

В РФ в право наследования могут вступить до 7 поколений родственников. При этом по каждом из поколений есть масса примечаний, до которых редко когда доходит. Мы расскажем только о самых близки родственниках, указанных выше и вступающих в права на наследство в первую очередь.

В законодательном плане вступить в право наследования могут только те супруги, которые состояли в официально зарегистрированном браке в ЗАГСе. При этом нет никаких указаний по срокам развода и если они развелись в день смерти, бывшая жена (муж) претендовать на наследство не в праве.

Совсем иначе дело обстоит, когда затрагивается вопрос о совместно нажитом имуществе супругов. Возьмем простой пример. Допустим умирает муж. В этом случае судом или иным органом будет выявлено совместно нажитое имущество супругов, оно будет поделено пополам. Вторая часть, которая принадлежала мужу, будет поделена между всеми первостепенными наследниками.

Допустим супруги жили в официально зарегистрированном браке. У них был совместный ребенок и 1 ребенок был у жены. В случае смерти мужа все совместно нажитое супругами имущество будет поделено пополам, одна часть достанется жене, а вторая часть, некогда принадлежавшая мужу будет разделена между 2мя детьми и женой.

Статья 1119 Гражданского кодекса РФ говорит о том, что наследодатель в праве распоряжаться своим имуществом как ему необходимо и может завещать его кому угодно. Это решение может быть принято им без предварительного объяснения причин.

К букве законе чаще всего приходится прибегать в случае если наследодатель не оставил завещания и делить все его имущество приходится между детьми.

Как мы уже и сказали, на право наследования имущества могут претендовать как родные дети, усыновлённые, так и дети жены (мужа). Кроме того, ребенок в праве претендовать на долю, если он родился спустя 10 месяцев после смерти.

  Все они выступают в равных правах на наследство и могут его получить в случае если умерший не оставил никаких предписаний.

Факт

Право на наследство также имеют дети, не являющиеся совершеннолетними или недееспособные по состоянию здоровья.

Закон четко предписывает им свою доля от наследства.

Зеркально отражаются и права родителей, в силу обстоятельств переживших своего ребенка. Они имеют также равноправное участие в получении доли от наследства умершего ребенка.

  Законодательство предписывает в этом случае, что вне зависимости от того, был усыновлен ребенок или же является родным, его имущество может быть унаследовано родителями в равноправном между всеми наследниками первой очереди.

Единственным случае, когда им невозможно будет получить наследство, является самостоятельный отказ от него или же лишение родительских прав на ребенка ранее.

Вступление в наследство после смерти лица без завещания происходит в следующем порядке:

  1. Обращение к нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела.
  2. Сбор требуемого перечня документов, оповещение нотариуса о других возможных наследниках.
  3. Оплата госпошлины.
  4. Нотариальная проверка поданных документов. Нотариус должен убедиться, что бумаги подлинные и других претендентов на имущество нет.
  5. Получение Свидетельства о праве на наследство.
  6. Оформление права собственности на полученное имущество.

После открытия наследственного дела определяется состав передаваемого имущества. По закону все наследство делится на равные части между преемниками одной очереди.

Бесплатная консультация юриста

Ответим на ваш вопрос за 5 минут!

Принятие наследства по закону осуществляется после сбора следующих документов:

Бесплатная консультация юриста

Ответим на ваш вопрос за 5 минут!

  • Свидетельство о смерти наследодателя;
  • Выписка из домовой книги по последнему месту регистрации умершего лица;
  • Паспорт наследника (-ов);
  • Заявление об открытии наследственного дела;
  • Квитанция об оплате пошлины;
  • Документы, подтверждающие родство с наследодателем.

Иная документация предъявляется по требованию нотариуса.

В отдельных статьях можно узнать более подробно о вступлении в наследство после смерти без завещания и о том, кто является наследниками первой очереди по закону.

Перед тем, как наследники получат свою часть наследства, может быть произведен выдел доли имущества. Эта процедура осуществляется, если гражданин при смерти состоял в официальном браке и переживший супруг имеет право собственности на имущество, входящее в наследственную массу.

Например, супруги совместно приобрели квартиру и автомобиль. После смерти одного из них и недвижимость, и машина будут включены в наследственную массу. Однако, на это имущество у другого человека имеется право собственности. Его наличие является основанием для выдела. После того как половина имущества будет выделена пережившему супругу, состоится раздел оставшейся части между наследниками.

Для процедуры выдела доли пережившего супруга не потребуется обращаться в суд. Достаточно представить в нотариальную контору документы, подтверждающие право собственности на имущество или крупных затрат на него (например, проведение капитального ремонта в квартире).

Стоимость оформления наследства у нотариуса складывается из нотариальных услуг и государственной пошлины. Обязанность уплаты налога на имущество, переданное по наследству, не распространяется. Исключением является налог на доход, уплачиваемый при продаже недвижимого имущества, полученного от наследодателя, менее чем через 3 года после его оформления в собственность.

Размер госпошлины на наследство (ст. 333 НК РФ):

  1. Для близких родственников – 0,3% от стоимости всего имущества, но не более 100.000 рублей.
  2. Для других наследников – 0,6% от стоимости всего имущества, но не более 1.000.000 рублей.

Для определения стоимости наследственной массы проводится оценка наследства независимой организацией.

Сколько стоит вступить в наследство у нотариуса, зависит от расценок, установленных нотариальной конторой. Они не могут быть выше следующих тарифов:

Наименование услуги Цена
Удостоверение заявления о выдаче Свидетельства, подтверждающего право на наследство 100 рублей
Удостоверение заявления супруга о выделе его доли из наследственной массы умершего лица 900 рублей
Включение в наследственное дело объекта недвижимости 5000 рублей
Включение в наследственное дело  иного имущества 3000 рублей

Из вышесказанного следует, что стоимость вступления в наследство зависит от степени родства с умершим лицом и состава наследственной массы.

Отказ от наследства – это право каждого наследника, причем воспользоваться этим правом необходимо в присутствии нотариуса.

Порядок оформления отказа:

  1. Обращение в нотариальную контору, в которой было открыто наследственное дело.
  2. Составление заявления об отказе в принятии наследства.
  3. Оплата государственной пошлины за его удостоверение.

Факт

Составить отказ от наследства можно в пользу другого лица, тогда имущество будет передано иному наследнику.

Заявление об отказе в принятии наследства не должно включать основания такого решения. Оно может быть составлено как совершеннолетним, так и несовершеннолетним гражданином в лице его законных представителей.

Отказ от наследства не может быть изменен или отменен в последующем. Если никто из наследников не принимает имущества, то оно приобретает статус выморочного и передается в государственную казну в порядке, установленном ст. 1551 ГК РФ.

Источник: https://bukvaprava.ru/vstuplenie-v-nasledstvo-po-zakonu/

: О признании права собственности только через суд. : Профи : Строительный Комплекс АТР

С чего начать вступление в наследство, если нет никаких документов на сад?

12-11-2009 78540 55

 Разъяснения дает Светлана Усова,

начальник отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю.

Права на недвижимое имущество возникают с момента государственной регистрации, которая в нашем регионе осуществляется в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю.

Однако чтобыпройти государственную регистрацию необходимо иметь документы, подтверждающие право заявителя на недвижимость – так называемые правоустанавливающие документы.

Это могут быть постановления органов местного самоуправления о предоставлении земельного участка, различные договоры в отношении недвижимого имущества, свидетельства о праве на наследство, а также вступившие в законную силу судебные акты. Остановимся на последних подробнее. Каким образом устанавливается право собственности на недвижимое имущество в суде? 

Люди опасаются судебных тяжб, но случается, что только таким путем можно установить свое право на недвижимое имущество. Общепринята ли это практика?

– Судебные иски о признании права собственности – вынужденная мера, чаще всего связанная с отсутствием необходимых для государственной регистрации документов. Количество подобных дел, рассматриваемых в судах, не уменьшается.

И нередко в качестве третьего лица к участию в судебном процессе привлекается Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю – в этом заинтересованы и суды и граждане, добивающиеся установления права собственности.

Каковы наиболее распространенные причины для обращения в суд с иском о признании права собственности?

– Причин, к сожалению, много.

Среди наиболее распространенных следующие:-правоустанавливающие документы не соответствуют требованиям законодательства;- продавец по договору, совершенному в простой письменной форме, умер, и нет наследников, или невозможно установить его местонахождение -документы на имущество вообще отсутствуют и есть только выписка из похозяйственней книги, хотя гражданин владеет имуществом уже много лет (в основном это касается объектов, находящихся в сельской местности, в этом случае право собственности возникает в силу приобретательной давности, то есть если гражданин владеет имуществом более 15 лет.)

– самовольное строительство – нет документов, подтверждающих отвод земельного участка, например, участок для строительства предоставлялся кооперативу, либо иным лицам, которые продали участок истцу, но договор купли-продажи недостроенного дома или гаража не был оформлен надлежащим образом, то есть право собственности по такому договору не было зарегистрировано, а в дальнейшем истец завершил строительство и теперь ему нужно доказать, что он имел право построить здание именно на этом месте, а не самовольно захватил участок земли. Причем подобные случаи, к сожалению, не подпадают под действие дачной амнистии, поскольку отсутствуют документы, подтверждающие предоставление земли лицу, завершившему строительство.

Довольно часто встречаются случаи обращения с заявлениями о включении имущества в наследственную массу. Это бывает, когда гражданин при жизни не успел зарегистрировать права на недвижимое имущество, а после его смерти наследники не могут получить свидетельство о праве на наследство, так как согласно ст.

1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное имущество.Но наиболее распространенными остаются случаи, когда граждане, совершив сделку, не обращаются за государственной регистрацией. Пример.

Гражданин N приобрел в 2000 году по нотариально удостоверенному договору купли-продажи жилой дом и земельный участок, но до конца дело не довёл – государственная регистрация прав и этого договора не была произведена. Значит, и не возникло право владеть и распоряжаться этим жилым домом и земельным участком.

Гражданин не может прописаться в купленном доме, не может продать или подарить его, хотя и считает эту недвижимость после передачи денег продавцу своей.

В соответствии с законом, за государственной регистрацией сделки и перехода права собственности должны обращаться обе стороны сделки, но спустя несколько лет после подписания договора продавец по сделке умер и гражданину пришлось обращаться в суд с заявлением: о признании прав на жилой дом и земельный участок, привлекая в качестве ответчиков по делу наследников умершего. Однако признание его прав в судебном порядке не освобождает от их обязательной государственной регистрации, так как права на недвижимое имущество подлежат обязательной госрегистрации и только такая регистрация прав является единственным доказательством их существования.

А если у собственников дома нет никаких документов на земельный участок, где расположен дом?

– И это тоже явление не редкое. Подобные ситуации возникают из-за того, что большинство домов построены очень давно, когда не было строгой регламентации оформления прав на земельные участки, а вовремя приватизировать землю не получилось по каким-либо причинам.

В этих случаях для полного и всестороннего исследования всех обстоятельств по делу, и принятия объективных решений, суд запрашивает информацию о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества не только в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, но и в других органах, осуществляющих учет объектов недвижимого имущества и их владельцев до создания Управления.Если предметом иска является жилой дом на земле, а основанием иска – приобретательная давность, то сведения о правах на землю запрашиваются также в Управлении Роснедвижимости или в органах местного самоуправления. При этом гражданин должен доказать обоснованность своих требований. Если это самовольное строительство на непринадлежащем истцу земельном участке, то истец доказывает факт строительства на собственные средства и для себя. Если имеются ошибки в правоустанавливающем документе, то нужно с помощью каких-либо иных документов, имеющих отношение к делу доказать факт совершения сделки. Если это приобретательная давность, то можно использовать свидетельские показания.Решение суда о признании прав на недвижимое имущество вступит в законную силу в течение 10 дней, если никто из сторон спора не обратится с кассационной жалобой. Вступившее в законную силу, заверенное надлежащим образом, с отметкой о вступлении в силу, решение в отношении прав на недвижимое имущество является основанием для государственной регистрации.

Хотелось бы порекомендовать гражданам более ответственно подходить к оформлению документов, необходимых для регистрации прав на недвижимое имущество независимо от того, квартира это, жилой дом, земельный участок или дача, для того, чтобы в дальнейшем не пришлось доказывать свои права в судебном порядке и нести лишние расходы по уплате государственной пошлины.

Источник: http://skatr.ru/profi/o-priznanii-prava-sobstvennosti-tolko-cherez-sud