В этой статье:

Глава 65. Наследование отдельных видов имущества

Раздел имущества между членами семьи в порядке наследования

Статья1176. Наследование прав, связанных сучастием в хозяйственных товариществахи обществах, производственных кооперативах

1.Глава 65, завершающая разд. V ГК,формулирует специальные правила,обеспечивающие особый правовой режимнаследования некоторых объектов: а)прав участия граждан в юридическихлицах (ст. 1176, 1177); б) предприятия(ст. 1178); в) имущества члена крестьянскогохозяйства (ст. 1179); г) вещей, ограниченныхв обороте (ст. 1180); д) земельных участков(ст.

 1181, 1182); е) так называемогосоциального имущества (ст. 1183, 1184); ж)государственных наград, почетных ипамятных знаков (ст. 1185). Таким образом,в гл. 65 ГК использован основанный наобъектном признаке перечневый (а неклассификационный) подход, в принципепозволяющий в любое время изменить этотперечень за счет исключения одних идобавления других объектов. Правилагл.

65 ГК помимо вопросов наследованиязатрагивают и иные связанные с нимвопросы (например, участия в организациях- ст. 1176, 1177, п. 2 ст. 1179 ГК и разделанаследства – п. 3 ст. 1179, ст. 1182ГК); здесь же можно встретить и иные, чемнаследование, основания посмертногоперехода имущества (пп. 1, 2 ст. 1183,п. 1 ст. 1185), а потому действительноесодержание гл. 65 ГК шире ее наименования.Коммент. ст.

 – первая по порядку в гл.65 ГК – посвящена особенностям наследованияправ, связанных с участием в хозяйственныхтовариществах, обществах и производственныхкооперативах. Речь идет о юридическихлицах, в отношении которых их участникиимеют обязательственные права (абз. 2п. 2 ст. 48 ГК), причем только окоммерческих организациях (п. 2 ст. 50ГК).

По поводу наследования прав умершегов других юридических лицах (коммерческихи некоммерческих организациях) необходимозаметить следующее.

(1)Наследованию обязательственного праваучастия в потребительском кооперативе- некоммерческой организации, принадлежащейсогласно абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК к тойже группе, что и хозяйственные товарищества,общества и производственные кооперативы,- посвящена следующая статья (см. коммент.к ст. 1177 ГК).

(2)Наследование права собственности наимущество юридического лица (такоевозможно, если умерший был учредителемчастного учреждения – абз. 3 п. 2ст. 48, ст. 120 ГК) правилами гл. 65 ГКи вовсе не регулируется.

В этом случаев состав наследства умершего входитвсе имущество данного учреждения, причемпри переходе права собственности наданное имущество к наследнику самоучреждение как юридическое лицо сохраняетв отношении этого имущества правооперативного управления (п. 2 ст. 300ГК). Впрочем, поскольку у всякогоучреждения по смыслу закона может бытьтолько один учредитель (см.

абз. 1 п. 1и абз. 1 п. 2 ст. 120 ГК, п. 1 ст. 9Закона о некоммерческих организациях),остается неурегулированной ситуация,когда имущество учреждения наследуетсянесколькими лицами, каждый из которыхпретендует на наследование права участияв данном юридическом лице.

Наследованиев таком случае может и должно бытьсопряжено с реорганизацией учреждения,для чего наследники могут прибегнутьк процедурам разделения, выделения илипреобразования (учреждения) в соответствиис их наследственными долями (см. ст. 57-60,1122, п. 2 ст. 1141 ГК).

(3)Наконец, если в отношении юридическихлиц их учредители (участники) не имеютимущественных прав – таковы общественныеи религиозные организации (объединения),благотворительные и иные фонды (п. 3ст.

 48 ГК), – наследование права участияне происходит за отсутствием в составенаследства имущественного права, аиногда и самого членства (см. абз. 1п. 1 ст. 118 ГК), т.е. за отсутствиемобъекта наследования.

Правоучастия в хозяйственных товариществах,обществах и производственных кооперативах,которое согласно абз. 2 п. 2 ст. 48ГК является обязательственным, а значит,имущественным, входит в состав наследстваумершего участника хозяйственноготоварищества (общества) или членакооператива и может наследоваться (см.абз. 1 п. 1, пп. 2, 3 ст.

 1176), а принеобходимости – быть объектом доверительногоуправления (ст. 1173 ГК). Учитывая в тоже время различия между этими коммерческимиорганизациями и принципами членства вних, каждая наследственная ситуацияоригинальна. Не случайно, что самаст.

 1176 состоит из трех пунктов,посвященных: а) полному товарищу в полноми коммандитном товариществе, участникуобществ с ограниченной и с дополнительнойответственностью и члену производственногокооператива (п. 1); б) вкладчику втовариществе на вере (п. 2); в) акционерув акционерном обществе (п. 3). Неслучайно и то, что по тексту абз. 2п. 1 ст.

 1176 вступление наследникав хозяйственное товарищество или впроизводственный кооператив формальнопротивопоставляется переходу к наследникудоли в уставном капитале общества сограниченной (дополнительной)ответственностью.

Не случайно, наконец,что эта же норма, не регулируя вопрос опорядке расчетов с наследником, невступившим в хозяйственное товарищество(производственный кооператив) и неприобретшим долю в уставном капиталеобщества с ограниченной (дополнительной)ответственностью, лишь отсылает кспециальным правилам ГК, других законови учредительным документам соответствующегоюридического лица.

2.Всякое хозяйственное товарищество(полное и коммандитное) основано наприоритете личного участия в нем.

Смертьполного товарища – основание дляпрекращения товарищества (его ликвидациикак юридического лица); товариществоможет продолжить деятельность толькопри наличии одного из двух условий: а)если это изначально предусмотреноучредительным договором; б) если этопредусмотрено последующим соглашениемостающихся участников (п. 1 ст. 76 ист. 81, а также абз.

 2 п. 1 ст. 86ГК). В случае смерти полного товарищаего наследник вправе вступить втоварищество только с согласия другихполных товарищей (абз. 1 п. 2 ст. 78ГК) и при условии соблюдения известныхтребований закона: а) гражданин долженбыть (стать) предпринимателем (ст.

 23ГК), а юридическое лицо должно бытькоммерческой организацией; б) вступлениенаследника в товарищество возможно,если он не является полным товарищем вдругом товариществе, в противном случае- при условии прекращения его членстватам (абз. 1 п. 4 ст. 66, п. 2 ст. 69,а также пп. 2, 3 ст. 82 ГК).

Если наследникумершего полного товарища не вступилв товарищество из-за отказа со стороныдругих полных товарищей, он вправеполучить от товарищества: а) действительнуюстоимость унаследованной доли или б)соответствующую ей часть имуществатоварищества в натуре (абз. 2 п. 1ст. 1176).

Эти же последствия наступаютпри нежелании самого наследника вступитьв товарищество, а значит, в данной частиправило абз. 2 п. 1 ст. 1176 подлежитраспространительному толкованию, и этопонятно: а) закон не может заставитьнаследника стать полным товарищем, т.е.

заниматься предпринимательством отимени товарищества и отвечать по егообязательствам своим имуществом (п. 1ст. 69, п. 1 ст. 82 ГК); б) нежеланиенаследника вступить в товарищество также вероятно, как и отказ со стороныполных товарищей на его вступление втоварищество; в) закон не предусматриваетдля регулирования данной ситуацииспециальных правил.

Согласно абз. 2п. 1 ст. 1176 порядок осуществлениятовариществом расчетов с наследникомумершего полного товарища, не вступившимв товарищество, определяется: а) правиламиГК (о других законах говорить неприходится, так как правовое положениехозяйственных товариществ исчерпывающимобразом определяется ГК – ср. п. 3ст. 87, п. 3 ст. 96 ГК); б) условиямиучредительного договора. Взаимодействиедвух этих регуляторов – нормативного ииндивидуального – определяют правилап. 4 ст. 421 и ст. 422 ГК, при этомсуть нормативного регулирования сводитсяк следующему.

(1)Согласно предложению 1 абз. 3 п. 2ст. 78 ГК, отсылающему к п. 1 ст.

 78ГК, наследнику выплачивается стоимостьчасти имущества товарищества,соответствующая доле умершего полноготоварища в складочном капиталетоварищества, если иное не предусмотреноучредительным договором.

Отсюда законисходит из принципа пропорциональныхденежных выплат и в то же время позволяет:а) участвующим в товариществе полнымтоварищам формулировать в учредительномдоговоре иное (индивидуальное) правило(например, устанавливать фиксированнуюсумму, подлежащую выплате наследникуумершего полного товарища, – см. предложение1 абз. 1 п. 1 ст. 78 ГК); б) остающимсяв товариществе полным товарищам инаследнику умершего полного товарищадоговариваться о замене денежных выплатна натуральные (см. предложение 2 абз. 1п. 1 ст. 78 ГК).

(2) Вотличие от диспозитивной редакцииабз. 1 п. 1 ст. 78 ГК правило абз. 2п. 1 ст. 78 ГК является императивным:денежные (натуральные) расчеты снаследником во всяком случае осуществляютсяпо данным баланса товарищества,составляемого на момент смерти полноготоварища.

Посколькупомимо указанного выше ГК ничего непредлагает (а другого закона, которыйрегулировал бы эти вопросы подробно,нет), явный дефицит нормативногорегулирования порядка осуществлениятовариществом расчетов с наследникомумершего полного товарища можеткомпенсировать учредительный договор(например, предусматривая периодичность,последовательность и сроки совершенияплатежей, их размеры и др.). В то же времяподобные условия для учредительногодоговора важны, но несущественны (см.п. 2 ст. 70 ГК) и на его заключенностьне влияют. Спор между наследникомумершего полного товарища и товариществомпо поводу осуществления расчетовподлежит рассмотрению и разрешению посуществу в суде.

Наследникполного товарища, вступивший в товарищество(и сам ставший полным товарищем), как ивсякий другой полный товарищ, отвечаетпо обязательствам товарищества передтретьими лицами всем своим имуществомв соответствии со ст. 75 ГК.

Напротив,наследник полного товарища, не вступившийв товарищество (а значит, не ставшийполным товарищем и получивший взаменденежную или натуральную компенсацию),отвечает по обязательствам товариществав пределах перешедшего к нему понаследству имущества, а значит, несетограниченную ответственность (см.предложение 2 абз. 3 п. 2 ст.

 78 ГК);в остальном такой наследник отвечаетнаравне с полными товарищами, а значит,может быть привлечен к субсидиарнойответственности в солидарном порядке(п. 1 ст. 75 ГК) (подробнее о субсидиарнойответственности см. ст. 399 ГК, осолидаритете – ст.

 322-325 ГК); б) в течениедвух лет со дня утверждения отчета одеятельности товарищества за год, вкоторый умер полный товарищ (см.предложение 2 абз. 3 п. 2 ст. 78 ГКи п. 2 ст. 75 ГК, к которому оноотсылает). Следует подчеркнуть, чтопредложение 2 абз. 3 п. 2 ст.

 78 ГКлогически связано с предыдущим, котороепосвящено именно тому наследнику,который в товарищество не вступил (см.предложение 1 абз. 3 п. 2 ст. 78 ГК);по этой причине оно также относится неко всякому наследнику умершего полноготоварища, а только к тому, который втоварищество не вступил.

(1)Если бы в рамках предложения 2 абз. 3п. 2 ст. 78 ГК законодатель имел ввиду всякого наследника (в том числевступившего в товарищество), он, надополагать, сказал бы об этом прямо илисформулировал бы предложение 2 абз. 3п. 2 ст. 78 ГК в отдельном абзаце.

(2)Если a contrario предложение 2 абз. 3 п. 2ст.

 78 ГК распространить на всякогонаследника (в том числе вступившего втоварищество), это приведет к дифференциациимежду полными товарищами, ставшимитаковыми в результате наследованиядоли умершего полного товарища, и полнымитоварищами, приобретшими членство втовариществе по всем прочим основаниям,при этом первые по обязательствамтоварищества, возникшим до их вступленияв товарищество, будут нести ограниченнуюответственность, вторые – полную. Еслиже вдруг и вовсе предположить, что всеполные товарищи приобрели членство втовариществе в результате наследованиядоли, получится, что по обязательствамтоварищества, возникшим до их вступленияв товарищество, все они несут ограниченнуюответственность. Однако ни то, ни другоеневозможно, так как: а) противоречитсамой конструкции хозяйственноготоварищества, покоящейся на идее полнойответственности по его обязательствамполных товарищей; б) снижает защищенностьконтрагентов хозяйственных товариществ.

Источник: https://studfile.net/preview/6701871/page:4/

Как делится наследство между наследниками первой очереди

Раздел имущества между членами семьи в порядке наследования

Печально сознавать, но ссоры из-за наследства – достаточно распространенное явление. Причем, вне зависимости от того, существует завещание, или происходит наследование по закону. Порой даже самые близкие люди вступают в конфликт, поскольку чувствуют себя обделенными или обманутыми.

Закон не может запретить родственникам ссориться. Но может установить справедливый порядок, уменьшающий вероятность конфликтов при адекватном отношении к вопросу.

В России существует порядок распределения наследства по очередям.

В этой статье мы рассмотрим, как делится наследство между первоочередными наследниками, составляющими самый близкий родственный круг умершего человека.

Наследование по закону. Очередность наследников

Старинная мудрость гласит, что по-хорошему наследство должно делиться «теплыми руками». То есть раздел будущего наследства лучше сделать, пока человек еще жив и может сам договориться с родными о том, что кому достанется после его смерти. Семья вместе находит компромиссы, после чего пишется завещание, устраивающее всех.

К сожалению, так бывает нечасто, во многом потому, что открыто говорить о грядущей смерти в нашей культуре не принято. И после смерти наследодателя, семья начинает разбираться самостоятельно.

Если завещание не составлено, наследство распределяется по закону. Определено 7 очередей наследования по убыванию степени родственной близости (и особая категория: нетрудоспособные граждане, жившие на иждивении наследодателя). Принцип таков: все наследство достается наследникам первой очереди.

Если таковых нет (например, они умерли раньше), право наследование переходит ко второй. Если наследников второй очереди тоже нет, или они не заявляют о своих правах на наследство, право переходит к третьей очереди, и так далее.

В этой статье мы рассматриваем ситуацию, когда наследники первой очереди имеются и готовы вступить в права наследства. Мы обсудим все аспекты данного процесса.

Наследники первой очереди. Раздел наследства

Первая очередь наследников – это самые близкие для наследодателя люди. Родные дети и родители (кровное родство), плюс супруги, усыновленные/приемные дети и родители (роль кровной близости в этом случае играет правовая, социальная и эмоциональная связь).

Итак, список наследников первой очереди:

  • Оставшийся в живых супруг
  • Дети (кровные, усыновленные/удочеренные еще не родившиеся)
  • Родители (родные или усыновители)

Наследство делится поровну между всеми претендентами.

Муж/жена

Право наследовать друг другу имеют право только официально зарегистрированные в ЗАГСе супруги. «Гражданский» или церковный брак, сколько бы лет он ни продолжался, не служит основанием для наследования. Совместное ведение хозяйства также. Даже если развод после длительного брака состоялся за день до смерти наследодателя, муж/жена исключаются их списка наследников.

ВНИМАНИЕ! Распространенное мнение о том, что супруг наследодателя получает большую, чем остальные члены семьи, долю наследства (больше половины всего имущества), ошибочно. Такое впечатление создается из-за того, что люди упускают из виду один юридический аспект супружества – совместное владение имуществом.

Общая собственность супругов – это так называемое «совместно нажитое имущество», все, что они приобрели, находясь в браке. Прежде, чем приступить к делению наследства, из всего имущества выделяется доля, по закону принадлежащая второму супругу. Происходит это по тому же принципу, по которому делится имущество при разводе.

А уже после этого первоначального раздела та часть имущества, которая признана долей умершего, делится поровну между всеми представителями первой очереди. Супруг участвует в этом дележе на равных основаниях и получает столько же, сколько остальные.

Другими словами, супруг вначале получает 50% общего имущества, а затем равную со всеми долю личного имущества наследодателя.

Сложности (с точки зрения других наследников) могут возникнуть при различных способах оформления имущественных прав на объекты, которыми пользовались оба супруга.

Например, если квартира, в которой жила семья, была оформлена, как личная собственность живого супруга, она считается личной собственностью, делить ее между наследниками не будут.

Если машина была куплена на имя жены, то, несмотря на то, что пользовался ею муж, после его смерти автомобиль не будет считаться объектом наследования. Это личная собственность жены покойного.

Пример деления наследства, при наличии общей собственности

В свое время муж и жена приобрели дом, который находился в их совместной собственности. У мужчины трое детей. После смерти мужа, жена получает 1/2 долю дома.

Оставшаяся часть будет разделена на 4 равных доли: по одной каждому ребенку и жене. Таким образом, в собственности жены остается 5/8 доли от дома, в собственности детей – по 1/8.

Все прочее имущество будет делиться таким же образом.

Дети

Все дети наследодателя пользуются равными правами при делении наследства:

  • Дети, рожденные в официальном, действующем браке
  • Дети, рожденные в предыдущих браках
  • Внебрачные дети любого возраста, при условии, что отцовство признано или установлено
  • Родившиеся после смерти наследодателя (в течение десяти месяцев)

Родители

Граждане, пережившие своих детей, имеют право наследовать после них в составе первой очереди.

Приемные родители, официально усыновившие/удочерившие наследодателя, обладают такими же правами, как и кровные. Родители, не состоящие в браке или разведенные, имеют равные между собой права, независимо от того, проживали они вместе с наследодателем или нет.

Права на наследование лишается родитель, лишенный в свое время судом родительских прав на данного ребенка. Если родительские права не были восстановлены во время жизни наследодателя, его отец или мать не имеют права наследовать за своим ребенком.

Другие наследники первой очереди. Право представления

В списке наследников первой очереди отсутствует одна категория близких родственников – внуки. Поскольку ее нет и в других очередях, это нередко вызывает недоуменные вопросы: «Неужели внуки вообще не могут наследовать бабушкам и дедушкам? Ведь эти старшие родственники наследуют внукам в третьей очереди».

На самом деле напрямую наследовать бабушкам и дедушкам внуки могут только по завещанию. По закону они получают наследство бабушек и дедушек после родителей. Когда, например, отец и мать получили доли наследства своих родителей. А затем в свою очередь передали по наследству детям объединенное имущество поколений.

Но бывают случаи, когда внуки наследодателя включаются в первую очередь наследования. Правда, с определенными оговорками. Это происходит, если их родители (дети наследодателя) умерли раньше него самого, и определяется как “наследование по праву представления”.

Наследовать бабушкам и дедушкам внуки могут лишь по праву представления (исключая случаи, когда они были усыновлены последними после смерти родителей или лишения тех родительских прав).

Наследование через право представления имеет одну особенность: наследники не всегда получают равную долю с прочими наследниками первой очереди. Их часть – это доля, на которую имел право тот, кого они представляют.

То есть если наследников по представлению больше, чем было прямых наследников первой очереди, то доля каждого будет пропорциональна их количеству.

Пример наследования по представлению

У умершего мужчины живы отец и мать, есть жена и трое совместных детей. Но двое детей погибли в автокатастрофе незадолго до смерти самого наследодателя. У обоих остались дети: у одного двое, у второго – один.

Наследство (после выделения супружеской доли) делится на шесть равных частей: отцу, матери, жене, каждому из троих детей. Доли умерших детей наследодателя переходят к их детям. Один внук получает полную долю своего родителя, она составляет 1/6 наследства. Двое внуков получают долю своего родителя (1/6) и делят ее пополам. Каждому достается 1/12.

Наследство по праву представления – законодательная норма. Наследник по представлению не может быть лишен своей доли, кроме, как по воле завещателя, или случаев, предусмотренных законом (например, признание наследника недостойным).

Иждивенцы

Это особая категория наследников, наследующая одновременно с представителями актуальной (призванной к наследованию) очереди. Родственная либо правовая связь в этом случае – необязательное условие. «Гражданские» мужья и жены, не имеющие права наследования, могут наследовать, если одновременно являются иждивенцами наследодателя.

 Гражданин признается иждивенцем при соблюдении следующих условий:

  • Он должен быть нетрудоспособным (например, инвалидом)
  • Не иметь других источников дохода, кроме материальной помощи наследодателя
  • Жить вместе с наследодателем до момента его смерти
  • Жить вместе с наследодателем год и более до его смерти (это условие не является обязательным, если иждивенец был кровным родственником наследодателя)

Даже в случае, если нет ни одного наследника первой очереди, нетрудоспособный иждивенец не может получить больше 14 доли наследства по первой очереди. Остальное “спустится вниз” по очередям.

Распределение наследства между наследниками первой очереди. Доли

Мы уже касались этого вопроса в предыдущих разделах. Теперь обобщим всю информацию о законодательных нормах и подведем итог:

  • Наследство делится поровну между всеми представителями первой очереди
  • Если среди наследников первой очереди присутствует супруг наследодателя, вначале из всего имущества выделяется «супружеская половина» (условно говоря, та часть, что супруг получил бы при разводе). После этого супруг участвует в дележе оставшейся части наследства на равных с остальным наследниками основаниях
  • Если наследник первой очереди один – он наследует единолично, полностью
  • Если наследников первой очереди нет, нетрудоспособный иждивенец может претендовать на 1/4 долю наследства
  • Наследники по праву представления получают долю прямого наследника первой очереди, который умер раньше наследодателя. Единственный наследник по праву представления имеет право на долю, такую же, как у всех наследников первой очереди. Если их несколько – они делят долю прямого наследника поровну.

ВНИМАНИЕ! Несмотря на законодательные предписания, наследники первой очереди не обязаны делить поровну на всех каждый объект, входящий в наследство.

Они могут составить соглашение, на основании которого, например, один забирает машину, второй гараж, третий и четвертый пополам владеют дачей, и так далее.

Если договориться не удается, раздел имущества может быть произведен в порядке разбирательства в суде.

Наследование по завещанию. Обязательная доля

Понятно, что при наличии завещания порядок наследования меняется. Гражданин обладает правом завещать собственное имущество тому, кому найдет нужным, даже совершенно постороннему человеку или юридическому лицу. В просторечии это называется «лишить наследства», и всякий имеет право так поступить со своими родственниками.

Однако некоторые категории первоочередных наследников не теряют права на получение определенной доли наследства даже в такой ситуации. Обязательная доля наследства в законном порядке полагается:

  • Нетрудоспособному мужу или жене (пенсионерам и инвалидам)
  • Нетрудоспособным родителям (пенсионерам и инвалидам)
  • Нетрудоспособным детям (пенсионерам и инвалидам)
  • Несовершеннолетним детям (не достигшим 18 лет на момент смерти наследодателя)

Обязательная доля – это половина той доли, на которую наследники первой очереди имели бы право при отсутствии завещания.

Пример получения обязательной доли

Женщина завещала все свое имущество благотворительному фонду. Однако у нее имеется престарелая мать и муж инвалид. Не будь завещания, муж получил бы «супружескую половину», а вторую половину поделил бы с матерью.

Поскольку завещание есть, выделяется доля супруга в имуществе, нажитом в браке (на которую тот имеет право независимо от завещания), а затем мать и муж делят пополам 1/2 оставшегося наследства.

Остальное уходит наследнику, указанному в завещании.

Сроки наследования для первой очереди

Общепринятый срок вступления в права наследства – 6 месяцев. Отсчет начинается со дня смерти наследодателя, либо с даты судебного решения о признании гражданина умершим. Из этого правила существует ряд исключений:

  • Полугодовой срок может быть продлен по уважительным причинам
  • Еще не рожденный наследник первой очереди (ребенок наследодателя, который не родился на момент его смерти), вступает в наследство после своего рождения, даже, если 6 месяцев уже истекли.
  • Если наследники первой очереди отсутствуют, право наследовать переходит ко второй очереди, и так далее. После каждого перехода шестимесячный срок стартует заново.

Вы найдете более подробную информацию об этом в статье «Очередность наследования по закону», размещенной на нашем сайте.

Источник: https://prav.io/browse/blogs/nasledstvo/kak-delitsya-nasledstvo-mezhdu-naslednikami-pervoy-ocheredi

Что нужно знать о наследовании недвижимости по закону и по завещанию?

Раздел имущества между членами семьи в порядке наследования

Собственник самостоятельно определяет судьбу принадлежащего ему имущества и распоряжается им по своему усмотрению без согласия третьих лиц. В данном случае отец, будучи владельцем недвижимости, выбрал сына в качестве потенциального наследника, и никто не вправе запретить ему принять такое решение.

Однако в случае, если у наследодателя на день открытия наследства (то есть на день смерти) есть несовершеннолетние дети, то они призываются к наследованию в обязательном порядке. Размер обязательной доли составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

Материал подготовлен совместно с экспертами компаний: Heads Consulting, “Леонтьев и партнеры”, “Падва и Эпштейн”, “Правовой Сервис 48Prav.ru”, Центр правового обслуживания, “Кочерин и партнеры”, “Инком-Недвижимость”, “НДВ-Недвижимость”, “Приоритет”, “Базальт”.

Недействительным завещание можно признать через суд в случае, если будет доказано, что завещание совершено лицом, не понимающим своих действий и не способным руководить ими; завещание совершено под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств; завещание нарушает требование закона, совершено недееспособным лицом без согласия попечителей и прочих оснований, предусмотренных § 2 ГК РФ “Недействительность сделок”.

Оспорить завещание можно в том случае, если судом будут признаны доказанными те обстоятельства, на которые будет ссылаться усыновленный ребенок при подаче иска о признании завещания недействительным.

Приемный ребенок также может оспорить завещание в том случае, если он докажет, что должен был быть призван к наследству как наследник, претендующий на обязательную долю в наследстве согласно статье 1149 ГК РФ, как нетрудоспособный иждивенец родителя.

Но если ничего из вышеперечисленного приемный ребенок доказать не может, то оспорить завещание он при всем желании не сможет.

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Завещатель сам решает о том, рассказывать ли своим близким о завещании и его содержании. Обычно на такое решение влияют сложившиеся отношения с родственниками. Иногда лучше не рассказывать родственникам о завещании, чтобы это не стало причиной конфликтов при жизни завещателя.

Подлинник завещания хранится у нотариуса.

Завещатель вправе отменить или изменить завещание столько раз сколько ему потребуется, в любое время, не указывая при этом причины его отмены или изменения Для этого не требуется чье-либо согласие, в том числе наследников по отменяемому или изменяемому завещанию. Юридическую силу будет иметь последнее, составленное и нотариально удостоверенное завещание, поскольку новое завещание отменяет предыдущее.

Завещание должно быть составлено письменно (при помощи технических средств или собственноручно).

Завещатель должен подписать завещание собственноручно. Завещание подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Для этого завещателю нужно лично обратиться к любому нотариусу независимо от места жительства завещателя.

Удостоверить завещание можно непосредственно в нотариальной конторе либо дома или в больнице, где находится завещатель.
Удостоверяя завещание, нотариус проверяет законность его содержания.

Завещание – это односторонняя сделка, которая содержит личное распоряжение человека на случай его смерти по поводу принадлежащего ему имущества. При этом завещатель вправе изменить завещание в любой момент, составив новое, а также отменить его полностью или же частично. Человек, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица, и оно должно быть составлено лично, а не от имени подопечного или представителя. Одним из важнейших принципов завещания является установленная законом форма – то есть, оно обязательно должно являться нотариально удостоверенным.

Завещание, как и любая другая сделка, призвана устранить неопределенность, избежать возможных конфликтов и иных негативных последствий, которые могу возникнуть в будущем между наследниками, после открытия наследства. Однако каждый случай является индивидуальным, и граждане сами должны решать, есть ли у них необходимость писать завещание. Перед составлением завещания необходимо проконсультироваться со специалистами.

В соответствии с требованиями статьи 1112 Гражданского кодекса РФ, в состав наследства, принадлежащего наследодателю на день открытия наследства, входят вещи, имущество и имущественные права, за исключением прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя (например, право на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью).

Если умерший не обладал правом собственности на квартиру, то данная квартира в состав наследства после его смерти не входит.

Что касается прав нанимателя, то в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Жилищного кодекса РФ договор социального найма жилого помещения прекращается в связи со смертью одиноко проживающего нанимателя.

Если же вместе с нанимателем проживали члены его семьи, то в случае его смерти дееспособному члену его семьи, принадлежит право потребовать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору.

Таким образом, какие-либо перспективы удовлетворения притязаний со стороны детей в отношении квартиры, не являвшейся собственностью их отца, и в которой они не были зарегистрированы по месту жительства или оформлены в качестве лиц, обладающих правом члена семьи нанимателя, отсутствуют.

Наследникам необходимо в течение шести месяцев после открытия наследства (по общему правилу датой открытия наследства является смерть гражданина или признание его умершим в судебном порядке) подать заявление о принятии наследства нотариусу по месту жительства наследодателя.

Чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять. Принять наследство можно двумя способами: первый предполагает подачу заявления нотариусу, второй – фактическое принятие наследства.

Если наследник проживает в другой стране, то принять наследство и оформить его в дальнейшем он может через представителя, выдав ему доверенность с полномочиями на принятие наследства (подачу заявления нотариусу) и на совершение других действий, необходимых для оформления наследства в собственность. При этом доверенность должна быть переведена на русский язык и заверена апостилем, например, в российском консульстве или посольстве.

В соответствии с законодательством РФ, наследники одной очереди наследуют имущество в равных долях (статья 1146 Гражданского кодекса РФ).

Например, ½ наследственной квартиры должна быть разделена в равных долях между наследниками первой очереди, то есть между супругом и детьми умершего.

Так, когда умирает один из супругов, то из общего совместного имущества супругов сначала выделяется доля оставшегося мужа или жены (половина имущества), а уже доля умершего распределяется между наследниками, в число которых входит и оставшийся супруг.

Так, если у супругов двое детей, то имущество будет наследоваться ими в следующем размере:

Супруг наследует – 1/6 квартирыРебенок № 1 наследует – 1/6 квартиры

Ребенок № 2 наследует – 1/6 квартиры

При делении наследственной квартиры, принадлежащей супругам, есть несколько нюансов.

Вариант № 1) Если право собственности на квартиру оформлено пропорционально на обоих супругов, то есть ½ доли на квартиру оформлена на мужа и ½ доли на жену, то после смерти одного из собственников в наследственную массу включается лишь его доля, то есть ½ квартиры.

Вариант № 2) В случае если квартира является общей совместной собственностью супругов (то есть собственником квартиры является один или оба супруга, но квартира приобретена ими во время нахождения в браке), то переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества (то есть на ½ квартиры).

Доля умершего супруга в таком имуществе (½ квартиры) входит в состав наследства и переходит к наследникам (статья 1150 Гражданского кодекса РФ).

Исключение составляет случай, если между супругами заключен брачный договор о разделе между ними имущества, предусматривающий иной порядок собственности супругов.

Таким образом, наследственная масса, независимо от варианта № 1 или № 2, составляет ½ квартиры.

Да, дети от других браков также относятся к первой линии наследников, которые наследуют имущество умершего родителя. Исключение составляет ситуация, когда присутствует завещание наследодателя, или режим собственности супругов был изменен брачным договором.

В соответствии с законодательством РФ, они наследуют только по праву представления. То есть в случае, если до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследник первой очереди (то есть ребенок наследника) умер, то за него будут наследовать его дети, то есть внуки первоначального наследодателя (умершего супруга).

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной Гражданским кодексом РФ (статьи 1142-1145, 1148). Часть третья ГК, вступившая в силу 1 марта 2002 года, устанавливает восемь очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей.

К наследникам первой очереди относятся (статья 1142 Гражданского кодекса РФ) супруг, дети и родители умершего.

Если нет наследников первой очереди, то наследуют наследники второй очереди, а именно: полнородные и неполнородные братья и сестры умершего, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери и дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), которые наследуют по праву представления.

При этом наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию. Также можно отказаться в пользу наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства.

Законом предусматривается и отказ в пользу тех, кто призван к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (переход права на принятие наследования, если наследник первой линии умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок).

Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Наследование осуществляется как по завещанию, так и по закону, и при этом первое имеет приоритет перед вторым.

Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных законом. Данный перечень является исчерпывающим, и не существует никаких иных оснований наследования.

Например, не допускается наследование по договору между сторонами, если последний документ не может быть признан завещанием. Подобный документ не может быть учтен при оформлении наследственных прав.

Источник: https://realty.ria.ru/20160523/407446965.html

Можно ли после развода подать иск о разделе наследственной квартиры?

Раздел имущества между членами семьи в порядке наследования

Деньги, которые Вы потратили в период брака на содержание своей семьи, не компенсируются.

Наследственное имущество действительно является личным имуществом каждого из супругов, поэтому раздел наследственной квартиры вряд ли возможен.

Компенсировать половину доходов от проданной квартиры тоже не получится, потому что эти деньги были получены в период брака и потрачены на совместные нужды.

5 главных споров о разделе квартиры при разводе

Раздел имущества в разводе: сложные случаи

Отвечает частнопрактикующий юрист компании «Суворовъ и партнеры» Виктория Суворова (Пятигорск):

В совместно нажитое имущество не входит то, что было получено по наследству в порядке дарения или приватизации. Поэтому то, что супруги получили по наследству, — это их личное имущество. То есть второй супруг к нему отношения не имеет.

Если общую (я так понимаю, речь идет о совместно нажитой) квартиру продали и деньги поделили, то Вам, по сути, делить нечего, так как совместно нажитое имущество уже разделили. То, что муж продал квартиру, полученную по наследству, роли играть не будет. Он продал свое личное имущество.

Деньги могли быть им потрачены на что-либо свое, и жена на это не смогла бы претендовать.

Супруг не может подать иск о разделе наследственной квартиры бывшей супруги, так как это ее личная недвижимость. Если деньги, полученные мужем от продажи своей наследственной квартиры, были потрачены на нужды семьи, то вернуть половину этой суммы также не получится.

Отвечает адвокат, управляющий партнер компании Sdelky.ru Денис Вольнов:

Имущество, полученное супругом по безвозмездным сделкам, в том числе в порядке наследования, является личной собственностью этого супруга. В то же время супруг вправе распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению. У каждого действия есть юридические последствия.

В свое время супруг принял добровольное решение продать свою квартиру и израсходовать денежные средства. Эти действия не породили у супруги обязанности компенсировать бывшему супругу половину стоимости проданной квартиры.

Эти действия также не позволяют признать совместной собственностью квартиру, оставшуюся в собственности супруги.

Жене подарили квартиру в браке. Получит ли муж долю при разводе?

Где подают иск о разделе имущества при разводе?

Отвечает адвокат Алексей Севостьянов:

Подать иск к бывшей супруге, конечно, можно. Это неотчуждаемое конституционное право гражданина. Все дело в перспективах иска. В вопросе рассматриваются два варианта исковых требований. Первый вариант — иск к бывшей супруге о разделе ее наследственной квартиры. Здесь перспектив никаких нет. Согласно ч. 1 ст.

36 Семейного кодекса РФ имущество, полученное одним из супругов во время брака в порядке наследования, является его собственностью. Второй вариант — иск к бывшей супруге о возмещении половины доходов от реализации его проданной квартиры. Здесь все не так однозначно.

В случае, если на вырученные от продажи квартиры супруга денежные средства было приобретено какое-либо иное имущество, на то имеется документальное подтверждение и совпадают даты, то имеет смысл попробовать заявить свои материальные притязания на данное имущество.

Причем не на 50%, а на все имущество, так как оно приобреталось за счет продажи личного имущества супруга. А если документального подтверждения нет, то не имеет смысла даже и пытаться.

Отвечает ведущий юрисконсульт юридической службы «Инком-недвижимость» Светлана Болотская:

В соответствии с действующим законодательством имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его личной собственностью.

Таким образом, супруги, получившие квартиры от своих родителей по наследству, являлись индивидуальными собственниками каждой из квартир и самостоятельно могли распоряжаться своей собственностью без одобрения или согласия другого супруга.

Расходование средств от продажи квартиры также осуществляется по усмотрению собственника.

Продажа супругом в период брака своей квартиры, полученной в наследство от родителей, и направление этих средств на нужды семьи не дает этому супругу права на раздел квартиры бывшей жены, равно как и на получение от нее компенсации в виде части стоимости проданной квартиры.

Как оформить на себя квартиру, чтобы не делить ее при разводе?

Как купить квартиру, чтобы обезопасить ее от притязаний супруга?

Отвечает адвокат по семейным спорам Елена Мартынова:

Квартира, полученная по наследству в период брака, разделу не подлежит. Такие исковые требования заранее обречены на отклонение.

Однако денежные средства, полученные от продажи наследственной квартиры и поделенные между супругами, могут быть оспорены.

При этом имеет значение срок брака, сумма, полученная от продажи, временной период сделки, а также целевое назначение потраченных денежных средств.

Отвечает управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский:

Согласно ст. 36 СК РФ имущество, полученное в период брака в порядке наследования, между супругами не делится.

В случае если денежные средства с продажи наследственной квартиры были не просто израсходованы, а вложены в приобретение какого-либо имущества в период брака, то приобретенное имущество будет разделено с учетом «внесенной доли» от продажи наследственного имущества.

Также наследственное имущество может подлежать разделу в том случае, если оно повысилось в цене за период брака (например, был произведен капитальный ремонт в квартире, полученной по наследству).

В данной ситуации супруг не может подать иск к бывшей супруге о разделе ее наследственной квартиры, поскольку это неделимое имущество (ст. 36 СК РФ).

Подать иск о возмещении половины доходов его проданной квартиры бывший супруг может только в случае, если докажет, что денежные средства были потрачены на семейные нужды.

Но опять-таки полученные денежные средства от продажи наследственного имущества являлись только его собственностью, и если они не были вложены во что-то (учеба, имущество), то возместить половину доходов вряд ли получится.

Текст подготовила Мария Гуреева

Не пропустите:

Все материалы рубрики «Хороший вопрос»

Могу ли я отсудить квартиру, если только я платил за ремонт?

Как делить квартиру, если ипотеку оформили до брака, а платили вместе?

25 статей о недвижимости, браке и разводе

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

Источник: https://www.domofond.ru/statya/mozhno_li_posle_razvoda_podat_isk_o_razdele_nasledstvennoy_kvartiry/7546